刑事案件的訴訟邏輯,都是先事實,后法律。
公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院的辦案過程,都是先通過各種方式、各種證據(jù)材料,花費巨大的人力、物力,去調(diào)查清楚案件事實,再根據(jù)查明的案件事實適用法律。順序顛倒,則辯護效果會大打折扣。
為什么事實辯護優(yōu)先?
從辯護的角度,事實辯護作為第一層次的辯護,無疑是理智且最有價值的。
如果辦案機關(guān)所指控的犯罪事實無法認(rèn)定,或者認(rèn)定犯罪事實的證據(jù)不充分,則辯護就已經(jīng)成功了。在刑事案件辯護中,事實辯護要優(yōu)先于法律辯護。
司法現(xiàn)實:法官的自由裁量權(quán)
當(dāng)前中國司法制度及司法實踐中,法官的自由裁量權(quán)比較大,而且受“有罪推定”思維、慣例的影響,司法裁判更加強調(diào)“打擊犯罪”,導(dǎo)致對被告人往往“不太友好”。
刑事律師大談特談法律適用、犯罪構(gòu)成要件,辯護效果往往不理想,因為裁判者有極大的法律適用裁量權(quán)。而對所指控的犯罪事實提出理據(jù)充分的異議,往往最能吸引裁判者的注意力。
? 事實真相不是可以自由裁量的內(nèi)容,解釋空間很小,事實查清楚,則法律適用就順理成章。而法律適用可以有解釋空間。
因此,刑事律師提出所指控犯罪事實可能有錯時,裁判者會很重視,很愿意聽律師的辯護觀點。
典型案例一:朱某涉嫌故意殺人罪一案 案情回顧
公訴機關(guān)指控,被告人朱某于XXXX年XX月X日XX時許駕駛車牌為粵XX的小轎車在XX路段停車時,碾壓了醉酒躺在路肩停車位上的張某,在證人朱某邦看見并告知其車下有人的情況下,仍倒車再次碾壓車下的張某,后張某經(jīng)送去醫(yī)院搶救無效死亡。經(jīng)鑒定,張某符合生前被運動物體碾壓致胸部嚴(yán)重?fù)p傷、心臟破裂、心包壓塞而死亡。公訴機關(guān)認(rèn)為,朱某的行為已經(jīng)涉嫌故意殺人罪。
辯護思路
對于本案,法律適用的爭論(第一次碾壓時的主觀故意、第二次碾壓時的主觀故意如何?是直接故意還是間接故意?是疏忽大意的過失還是過于自信的過失?是意外事件、交通肇事還是故意殺人?)——其價值遠(yuǎn)低于案件事實真相的辯護。
關(guān)鍵問題
有經(jīng)驗的刑事律師首先要探究的事實真相是:
在倒車的那一小段時間,究竟發(fā)生了什么?
按照當(dāng)時情景,被告人朱某能看到什么、意識到什么、心里想的是什么?
他是否知道已經(jīng)壓到了人?
辦案過程中,公安人員、經(jīng)辦人、法官也都會不斷地猜測,被告人朱某究竟是怎么碾壓過去的,二次碾壓的過程是怎么樣的。
結(jié)論
如果刑事律師不能對該案件事實進行有效的辯護,那么裁判者就只能看到公訴機關(guān)所呈現(xiàn)出來、所認(rèn)定的對被告人非常不利的事實,辯護效果會非常差。
而一旦辯護律師提出了另外一個版本的事實真相,則建立在該事實真相上的法律適用問題就水到渠成。
典型案例二:李某涉嫌職務(wù)侵占罪一案 案情回顧
控方指控認(rèn)為,李某實際控制XX有限責(zé)任公司后,利用職務(wù)便利,通過虛增債務(wù)、虛假工程合同、虛增工程款以及直接劃撥轉(zhuǎn)賬的方式非法占有XX有限責(zé)任公司款項共計人民幣2.36億元,后李某逃匿出境。
控方認(rèn)為,被告人李某無視國家法律,利用職務(wù)便利,將本單位財物非法占為己有,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《刑法》第二百七十一條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。
辯護思路
辯護時,如果直接進行法律適用的分析:
李某有沒有職務(wù)侵占的主體資格?
對案涉資金的進出有沒有主觀明知?
有沒有非法占有目的?
有沒有使用虛假的材料?
——這樣的辯護將很困難。
正確做法
實際上,我們辯護時首先需要對案件事實進行抗辯,要探究案件事實真相,究竟發(fā)生了什么。
這種案件控辯雙方對案件發(fā)生的過程,肯定是各執(zhí)一詞的。刑事律師一味按照犯罪嫌疑人、被告人的辯解來做辯護,則無疑只是對犯罪嫌疑人、被告人辯解的復(fù)述,效果不佳。
總結(jié)
層次
內(nèi)容
效果
第一層次
事實辯護
最有價值,最能吸引裁判者注意力
第二層次
法律辯護
裁判者有極大自由裁量權(quán),效果往往不理想
辯護的正確順序:先事實,后法律。
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